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哪些行為會構成侵犯專利罪?

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專利侵權與假冒專利罪的區別

我們通常所說的專利侵權,是指根據專利法第十壹條規定,發明和實用新型專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售或者進口其專利產品,不得使用其專利方法和使用、許諾銷售、銷售或者進口依照專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售或者進口其專利產品。

因此,專利侵權首先應當是實際實施專利技術方案或者專利設計方案的行為,無論涉案專利的專利號是否標註。假冒專利的行為是實際上並不實施專利方案,而是明確向公眾表明其產品采用並實施專利方案的虛假宣傳行為,即掛羊頭賣狗肉糊弄人的行為。

由此可見,我們通常所說的專利侵權,應該不構成假冒專利罪,也不會導致入獄。

這就是問題所在。如果有人不僅未經許可實施他人專利方案,還如實向公眾展示涉案專利信息,該怎麽辦?

這種情況構成專利侵權,應當承擔民事責任,應該沒有異議。是否可能構成假冒專利罪?根據上述法律規定,應該不構成,因為人家並沒有“造假”的行為,而是言出必行,不忽悠人,不搞虛假宣傳,不應該坐牢。

也就是說,假冒專利的人可能會坐牢(三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金),而侵犯專利的人只承擔民事責任(停止侵權行為,賠償損失)!換個說法,我用妳的專利不用坐牢。我用了妳的專利,公開宣稱用了不用坐牢。但是,我沒有用妳的專利。我只是說如果用的話很可能會坐牢(註意司法解釋“情節嚴重”,實踐中任何人都可以做到)。看似不合理,但這是現行法律規定。

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